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derecho sucesiones 2 Notas de clase parte 3



Por Equipo uniderecho.com

Publicado en enero 19, 2007

derecho sucesiones 2 Notas de clase parte 3

TESTAMENTO MARÍTIMO:

La forma como este testamento debe otorgarse se encuentra consignada en el art. 1105 del C.C., según el cual se podrá otorgar testamento marítimo a bordo de un buque colombiano de guerra en alta mar. Será recibido por el comandante o por su segundo en presencia de tres testigos. Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará esta circunstancia en el testamento.
Se extenderá un duplicado del testamento con las mismas firmas que el original.
El art. 1106 del C. C. establece que el testamento se guardará entre los papeles más importantes de la nave, y se dará noticia de su otorgamiento en el diario de la nave.
Si el buque antes de volver a Colombia, arribare a puerto extranjero, en que haya un agente diplomático o consular colombiano, el comandante entregará a este agente un ejemplar del testamento, exigiendo recibo, y poniendo nota de ello en el diario, a fin de que puedan surtirse los efectos y requisitos de que se trata en los incisos 5, 6 y 7 del art. 1085 y 1086 del C. C.
Si el buque llega antes a Colombia se enviará dicho ejemplar, con las debidas seguridades a la autoridad correspondiente para que puedan surtirse lo mismo efectos expresados anteriormente.
El testamento marítimo no vale sino cuando el testador ha fallecido antes de desembarcar, o antes de expirar los noventa días subsiguientes al desembarque. En este sentido no se entenderá por desembarque el pasar a tierra por corto tiempo para reembarcarse en el mismo buque.
En caso de peligro inminente puede otorgarse testamento verbal a bordo de un buque de guerra en alta mar, observándose lo indicado para el testamento verbal militar y el testamento caducará si el testador sobrevive al peligro.
La información correspondiente será recibida por el comandante o su segundo.
Si el que pueda otorgar testamento marítimo prefiere hacerlo cerrado, se observarán las formalidades prescritas para el testamento cerrado, actuando como ministro de fe el comandante de la nave o su segundo.

TESTAMENTO OLOGRAFO:

Es la forma más sencilla de testamento y requiere como única solemnidad que sea escrito, fechado y firmado por el testador. Nuestro Código no ha admitido esta forma de testamento.

TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO:

De dos maneras puede el colombiano que se encuentra en país extranjero hacer su testamento válido en Colombia. Ciñéndose a la regla Locus regit actum, dándole validez a los actos jurídicos que los extranjeros ejecutan cuando se amoldan a las ritualidades exigidas por la ley del lugar donde se encuentran, o llenado ante funcionario diplomático o consultar, observando los presupuestos del Código para testamentos solemnes art. 1085 numeral 4.

APERTURA Y PUBLICACIÓN DEL TESTAMENTO:

Anteriormente la apertura y publicación del testamento se hacía ante el juez del último domicilio del testador, pero a partir de la vigencia del Decreto 960 de 1.970 es una función notarial, limitándose su intervención sólo a los casos de oposición.
Es de advertir que particularmente en materia de testamentos públicos abiertos o nuncupativos, deben tenerse en cuenta los requisitos de formalidad en las declaraciones, lectura y otorgamiento. Los primeros hacen relación al nombre y apellido del testador, el lugar de nacimiento, su edad, nacionalidad, vecindad, domicilio, la circunstancia de encontrarse en cabal juicio, los nombres de las personas con quienes ha contraído matrimonio, los hijos habidos durante el mismo, distinguiendo los vivos y los fallecidos y el nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos. El segundo requisito tiene que ver con la obligación impuesta a los notarios de leer en voz alta todo el instrumento. El último, es decir, el otorgamiento se alcanza con las firmas del testador y los testigos, al igual que la del notario si lo hay. Por lo demás si el testador no sabe o no puede firmar, debe dejarse constancia de tal hecho, expresando la causa.
Siempre que haya de procederse a la apertura y publicación de un testamento, debe cerciorarse previamente de la muerte del testador. Se exceptúan los casos en que, según la ley deba presumirse la muerte.





REVOCACION Y REFORMA DEL TESTAMENTO: Art. 1270 – 1273 C.C

Por definición, pertenece a la esencia del testamento el ser revocable. Art. 1055-1057 del C. C. Una vez que el testamento ha sido otorgado validamente no puede invalidarse sino por la revocación del testador. En realidad, no se invalida, simplemente se revoca; al fin y al cabo revocación es sinónimo de retractación, en el caso del testamento.
Como el testamento es declaración de última voluntad, sin que tengan valor las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras, él es esencialmente revocable, no importa que el testador exprese en el testamento su voluntad de no revocarlo, pues al ser abiertamente contrario a la ley, se tendrá por no escrito.
El legislador quiere que los bienes de una persona difunta tengan el destino post mortem que su dueño les haya señalado, considerando como voluntad la última que él haya expresado legalmente.
Sin embargo, los testamentos privilegiados caducan sin necesidad de revocación, en los casos previstos en la ley.
Revocar un testamento pura y simplemente, es disponer que los bienes del de cujus no se repartan de la manera indicada en el testamento, sino de otra distinta, es decir, de acuerdo con la ley. Por lo tanto, puede decirse que un acto de revocación del testamento es, al menos implícitamente, un acto de disposición de bienes.
El acto por el cual se revoca un testamento debe llenar las formalidades del testamento.

CLASES DE REVOCACIÓN:

La revocación puede ser expresa o tácita.
La revocación expresa es la explícita que se hace con las mismas formalidades del testamento.
Un testamento no se revoca tácitamente en todas sus partes por la existencia de otros y otros posteriores.
Los testamentos posteriores que expresamente no revoquen los anteriores, dejarán subsistentes en estos las disposiciones que no sean incompatibles con las posteriores o contrarias a ellas, según el art. 1273 inc. 2.

La revocación tácita proviene de la voluntad del causante pero deducida de algo que la ley interpreta como signo inequívoco de esa voluntad.
La Corte, en sentencia del 17 de Enero de 1.973 expresó que si el testador ha dejado varios testamentos, que total o parcialmente no son incompatibles entre sí, la declaración de última voluntad del testador está integrada por todos ellos en cuanto de manera expresa o tácita no hubieran sido revocados por los posteriores. La última voluntad del testador no tiene que estar contenida en un mismo acto escriturario.
Si el testamento posterior es declarado nulo, entonces revive el primero.

REVOCACIÓN TOTAL Y REVOCACIÓN PARCIAL

La revocación es total cuando se deroga el testamento en su integridad o cuando se reemplaza totalmente por otro.

Es parcial cuando tan solo se revoca parte del testamento, como si, por ejemplo, se suprime un legado que se hubiese hecho.

REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO SOLEMNE:

El testamento solemne puede ser revocado expresamente en todo o parte, por un testamento solemne o privilegiado.
Pero la revocación que se haga en un testamento privilegiado caducará con el testamento que la contiene, y subsistirá el anterior.

DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS IRREVOCABLES:

Con fundamento en el artículo 3 de la ley 75 de 1.968, cuando se reconoce a un hijo como extramatrimonial en un testamento, la cláusula es irrevocable aunque el resto del acto sea objeto de revocación.

REFORMA DEL TESTAMENTO Y EJERCICIO DE LA ACCIÓN: Art. 1274 , 1387 y ss .del C.C. Art. 618 C.P.C

Los legitimarios, cónyuge, o alimentarios, mencionados en el testamento, a quienes el testador no haya dejado lo que por ley les corresponde, es decir, han sido privados del todo o de parte de la legítima; tienen derecho a que se reforme a su favor el testamento, mediante la cual pueden reclamar la legítima rigurosa o la efectiva, y podrán intentar la acción de reforma los legitimarios o las personas a quienes se hubieren trasmitido sus derechos, dentro de los cuatro (4) años contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios. Si el legitimario ha sido preterido u omitido en el testamento, no necesita entablar la acción de reforma, porque en virtud de la ley se considera instituido heredero en su legítima; y en consecuencia le basta comprobar su calidad de legitimario; y pedir con arreglo al art,. 1276 que se le incluya entre los legitimarios. En caso necesario y al terminar la sucesión puede entablar la acción de petición de herencia.
Si el legitimario, a la apertura de la sucesión, no tenía la administración de los bienes, no prescribirá en él la acción de reforma del testamento antes de la expiración de cuatro años contados desde el día en que tomare esa administración.
El art. 1387 del C. C. establece que antes de proceder a la partición se decidirán por la justicia ordinaria las controversias sobre derechos a la sucesión por testamento o ab intestato, desheredamiento, indignidad, etc. En consecuencia, es antes de la partición de bienes que debe solicitarse la suspensión del proceso, invocando la existencia de un proceso ordinario, en el que se está ventilando la acción de reforma del testamento. Decretada por el juez, la suspensión del proceso, ésta se mantendrá hasta tanto no se resuelva lo pertinente en el proceso ordinario. Una vez dictada sentencia en el proceso ordinario, se llevará al proceso de sucesión, el cual podrá proseguir, teniendo en cuenta lo dispuesto en el proceso ordinario.
Dictada la sentencia que aprueba la partición, ésta queda en firme. La única forma en que se puede cambiar es mediante el ejercicio de la acción de reforma del testamento, pero deberá ejercerse dentro de los cuatro años siguientes. Igualmente se puede intentar modificar lo dispuesto por la sentencia aprobatoria de la partición en el proceso de sucesión interponiendo, dentro de los 10 años siguientes a la partición, la acción de petición de herencia, que también se ventila mediante un proceso ordinario.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REFORMA DEL TESTAMENTO:

A diferencia de la acción de petición de herencia que es real, la de reforma del testamento es de tipo personal, por cuanto lo que se pretende con ella es impugnar el testamento; no está de por medio una discusión sobre un derecho real, sino la modificación de un acto de carácter testamentario. El testamento tendrá plena eficacia jurídica, mientras el juez no decrete su reforma.
En virtud del resultado de una acción de reforma del testamento se puede originar una acción de carácter real, como la reivindicatoria.
El desheredado carece totalmente de la vocación hereditaria, no así el desheredado parcialmente.

OBJETO DE LA ACCIÓN DE REFORMA DEL TESTAMENTO:

A) En general, lo que por ley corresponde a los legitimarios, y lo que tienen derecho a reclamar por la acción de reforma, es su legítima rigurosa o la efectiva en su caso.
B) El legitimario que ha sido indebidamente desheredado tendrá, además, derecho para que subsistan las donaciones entre vivos comprendidas en la desheredación.

TITULARES DE LA ACCION DE REFORMA DEL TESTAMENTO:

Son titulares:
A) Los legitimarios, con respecto a la legítima. Son legitimario, los hijos, los ascendientes, los padres adoptantes.
B) Los descendientes en cuanto a la cuarta de mejoras: Si el que tiene descendientes dispusiera de cualquier parte de la cuarta de mejoras, a favor de otras personas, los legitimarios tienen el derecho para que se reforme el testamento y se les adjudique su parte. Art. 1277, inc, 2. C.C.
C) El cónyuge sobreviviente en relación con la porción conyugal tendrá acción de reforma para integrarle en la cuarta que le reconoce el C. C. que equivale a la legítima rigurosa en el orden de los descendientes legítimos y en la cuarta parte de los bienes en los demás.
D) El desheredado, respecto de su legítima o mejora, si considera que el desheredamiento no está conforme a la ley.
E) Los beneficiarios de asignaciones alimenticias forzosas, en cuanto éstas no hayan sido respetadas.

CADUCIDAD DEL TESTAMENTO O DE ALGUNAS DE LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS:

1.- Muerte del asignatario antes que el testador
2.- La pérdida de la cosa legada antes de la muerte del testador y por causa independiente de la voluntad de éste.
3.- La supervivencia de legitimarios de mejor derecho que los asignatarios testamentarios.
4.- En los testamentos privilegiados el transcurso del tiempo unido a determinado hecho.
5.- La no realización del fin perseguido por el testador.

NORMAS GENERALES SOBRE LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS:

El art. 1010 del C.C. establece que se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunta, para suceder en sus bienes.
Asignatario es la persona a quien se hace la asignación.

BENEFICIARIOS:

A) Todo asignatario testamentario debe ser persona cierta y determinada, individual o colectiva, ya sea que se determine por su nombre o por indicaciones claras del testamento. De otra manera la asignación se tiene por no escrita.
B) Con todo, tienen validez las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia, aunque no sean para determinadas personas.
C) Las asignaciones que se hagan a un establecimiento de beneficencia sin designarlo, se dan al establecimiento de beneficencia que por ley deba recibirlas, prefiriendo alguno de la residencia del testador, y lo determina el alcalde del lugar. Art. 1115 del C. C.
D) Lo que se deja al alma del testador, sin especificar de otro modo su inversión, se entenderá dejado a un establecimiento de beneficencia, y se sujeta a lo indicado anteriormente. Es el alcalde del lugar el que designa el establecimiento prefiriendo el del lugar del testador. Art. 1113.
E) Lo que en general se dejare a los pobres, sin determinar el modo de distribuirlo, se aplicará al establecimiento público de beneficencia que exista en el lugar del domicilio del testador, si lo hay, y si no lo hubiere, se aplicará al establecimiento público de beneficencia más inmediato a dicho domicilio, salvo en los siguientes casos: 1.- Cuando el testador lo prohíba expresamente y 2.- Cuando haya manifestado su voluntad de dejarlo a los pobres de determinado lugar, en donde no exista establecimiento público de beneficencia.

ERROR EN LA ASIGNACIÓN Y DESCRIPCIONES CAPTATORIAS ART. 1117 :

La asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita.
Las disposiciones captatorias no tienen ningún valor. Se entienden por tales aquellas en que el testador asigna parte de sus bienes a condición que el asignatario le deje por testamento alguna parte de los suyos.
Según la Corte Suprema de Justicia la razón de los incisos 1 y 2 del artículo 1117 es evitar que la sucesión por causa de muerte se convierta, en una especie de contrato aleatorio, con móviles de lucro, y formar un muro infranqueable a toda pretensión codiciosa que, por reciprocidad, tendiera a menoscabar la plena libertad de los testadores.

CLASIFICACIÓN DE LAS ASIGNACIONES:

El artículo 1011 distingue las asignaciones por causa de muerte en dos categorías: Las asignaciones a titulo universal que se llaman herencias, y las asignaciones a titulo singular que se llaman legados.
El asignatario de herencia se llama Heredero y el asignatario de legado se llama Legatario.

DESIGNACIÓN DE LOS ASIGNATARIOS:

La sucesión testamentaria da origen a una relación jurídica entre el testador y el asignatario que obviamente exige en su momento, su determinación y comprobación, de tal manera que si no es determinable o comprobable, la asignación se tendrá por no escrita. Art. 1113 del C. C. De acuerdo con esta norma el testador dispone de uno de estos dos medios para designar el asignatario:
a.) el directo, según el cual la designación se hace utilizando el nombre del beneficiario; si se trata de persona natural bastará que se haga por su nombre y apellido, sin que sea menester precisar el número del documento de identificación u otro análogo. Cuando se trata de personas jurídicas, estas deberán determinarse por el nombre que aparece en sus estatutos o el fijado por la ley.
b.) El indirecto, mediante el cual se recurre a términos o palabras distintas del nombre tendentes a precisar la persona del beneficiario, de tal manera que de su análisis se llegue inequívocamente a la persona del asignatario.
De todas maneras si el asignatario no es cognoscible: no vale la asignación, Debe configurarse una certidumbre en relación con la persona del asignatario, la que puede ser intrínseca cuando de los elementos que suministre el testador se determine el asignatario; o extrínseca cuando los otros asignatarios y los terceros no duden de la entidad de la persona del heredero o legatario testamentario beneficiado por el causante.
De conformidad con el artículo 1121 del C.C. la designación del asignatario no puede dejarse al arbitrio ajeno, lo cual debe entenderse en el sentido de que el causante no puede instituir a un tercero para que escoja el asignatario, como tampoco podrá integrar un grupo de personas para que dentro de ellas un tercero escoja el asignatario.